Подпишись и читай
самые интересные
статьи первым!

Понятие «предмет» в Гражданском Кодексе Российской Федерации. Рассмотрим виды существенных условий договора В разделе предмет договора следует

Предметом договора является его существенное условие, присутствующее в любом заключенной договоре, даже если оно прямо не предусмотрено действующим законодательством, независимо от способа заключения договора.

По предмету договора можно произвести их классификацию, предмет является одним из важных классификационных признаков.

Например, договора по отчуждению имущества по своему предмету могут быть связаны с:

  • уступкой прав требования;
  • отчуждением вещей;
  • отчуждением исключительных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Это является основными причинами, по которым Гражданским кодексом Российской Федерации именно условия о предмете договора относятся к существенным . Можно привести такие примеры: при заключении его предметом являются сами услуги и их результат, при заключении предметом является само имущество, при заключении – данное помещение, при заключении – предмет его – это производимые работы и их результаты и так далее. Если изначально сторонами не согласованы эти существенные условия о предмете договора, то они не смогут определить и то, каким будут их правоотношения.

Требования к предмету договора

В некоторых случаях существуют жесткие требования к тому, каким образом будет описан в договоре его предмет. Например, при заключении , как написано в статье 607 Гражданского кодекса РФ, нужно обязательно описать подробно и конкретно, что это за недвижимость, чтобы ее можно было идентифицировать. Если такие данные в договоре аренды отсутствуют, то данный договор может быть признан недействительным, так как стороны однозначно не договорились письменно о предмете договора.

То есть можно сделать вывод о том, что предмет договора – это то, по поводу чего появляются права и обязанности сторон, и на что направлено их взаимодействие . Индивидуализация и конкретика – это основные требования к описанию предмета договора, то есть по описанию его должно быть легко вычленить из других подобных.

Если говорить о договорах на передачу имущества, то в этом случае предметом договора является упоминаемое имущество (сами вещи или имущественные права).

Нельзя в качестве предмета договора считать:

  • условия, при которых передаются предметы одной стороной другой (возвратность, возмездность и т.п.);
  • другое существенное условие, например, встречное предоставление предметов или имущественных прав.

Как видно из вышесказанного, содержание договора и предмет договора – это совершенно разные вещи.

Если мы рассматриваем договора на оказание услуг или выполнение каких-либо работ, то предметом этих договоров являются определенные действия, производимые одной из сторон. В договорах по возмездному оказанию услуг в качестве предмета также выступает совокупность постоянно повторяющихся действий, которые объединены в одну цель.

Предмет договора и его объект

Стоит различать предмет договора и его объект , хотя даже в некоторых книгах и статьях по юридической тематике эти понятия зачастую путаются. В предмет договора можно включить не все действия, составляющие предмет обязательств. К предмету договора относятся только те действия, которые направлены на определенные объекты (это могут быть как вещи, так и качества человека, например). Для большей ясности можно привести следующие примеры объектов договора:

  • строительные работы – объект договора здесь – строительный объект (здание, сооружение), именно на этот объект направлены действия (то есть предмет договора);
  • образовательные услуги – объектом договора являются знания человека (его качество);
  • косметологические услуги – объект договора – внешний вид человека;
  • медицинские услуги – в качестве объекта договора выступает здоровье и т.д.

Объекты договора иногда по-другому называются объектами правовой деятельности, это то же самое. Они характеризуют предмет договора.

В предмет договора также входит и результат, являющийся целью оказания услуг и выполнения работ. Этот результат должен быть определенным. За счет данной цели договора могут быть удовлетворены потребности стороны заказчика.

Если мы рассматриваем договор на оказание услуг, то здесь будет так: предметом будут являться действия и тот объект, на который данные действия направлены. В случае с договором выполнения работ предметом будут не только действия и объект, но и результат, то есть качественные характеристики полученного объекта.

Когда заключаются организационные договора , то в качестве предмета договора нужно прописывать взаимные действия сторон, которые направлены на то, чтобы упорядочить эти взаимоотношения. Такие виды договоров встречаются в оптовой торговле, рынке ценных бумаг, корпоративных отношениях, банковской сфере и т.п. Встречаются и другие названия подобных договоров: рамочные, о сотрудничестве, а также генеральные соглашения.

Встречаются на практике смешанные договора , в которых организационные и другие виды договоров могут занимать лишь определенную часть. Примером могут служить дистрибьюторские соглашения.

Отличие их от имущественных договоров заключается в том, что организационные договора не имеют своей целью передачу какого-либо имущества или имущественных прав, оказание услуг либо выполнение работ.

Можно выделить такую разновидность организационных договоров как предварительные. Здесь предметом будут являться действия, связанные с будущим заключение окончательного договора, который может быть как имущественным, так и оказания услуг или выполнения работ. Условия в будущем договоре должны быть аналогичны прописанным в предварительном. Они как бы понуждают заключить основной договор.

Предметы различных видов договоров

Чтобы информация о предметах разных видов договоров была более наглядной, ее можно свести в таблицу ниже:

Если в большинстве случаев вопрос о том, что означает слово «предмет» в тексте () (в дальнейшем - ГК РФ, Кодекс), не вызывает сомнений, то положения нескольких его статей порождают разночтения. К ним относятся, в частности, правила о предмете договора (одни под ним понимают вещи, другие - действия), о предмете исполнения (и самой допустимости такого понятия) в определении новации и ряд других. В связи с этим необходимо установить, есть ли какая-то закономерность в употреблении термина «предмет» (и тогда для его толкования во всех случаях можно использовать одно и то же значение), или же он используется случайным образом, и в спорных случаях нужно специально выяснять, о чем идет речь. Актуальность задачи настоящего исследования возрастает еще и потому, что слово «предмет» употребляется в ГК РФ ровно 100 раз.

При толковании следует исходить из того, что употребленное в законе слово имеет одинаковый смысл во всем его тексте, пока не доказано иное. Поэтому, говорим ли мы о предмете договора, предмете обязательства или предмете сделки, речь должна идти об одном и том же предмете. Кроме того, хотя ГК РФ является единым актом, принимался он по частям, а значит, необходимо последовательно рассматривать каждую из них. Причем словоупотребление в предыдущих частях может использоваться для толкования последующих, но не наоборот. В противном случае получилось бы, что Кодекс не только вводит новые нормы, но и меняет существо уже действующих институтов. Нет оснований приписывать законодателю такое намерение, ведь он всегда может внести изменения прямо в соответствующую статью.

Третье правило, которое следует соблюдать, заключается в приоритете буквального толкования перед прочими видами интерпретации. Только в случае, когда понять значение слова или предложения из текста самого Кодекса невозможно, можно использовать другие приемы, в частности доктринальное толкование.

Часть 1 ГК РФ

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ГК РФ упоминает о предмете в смысле деятельности («предмет деятельности») применительно к юридическим лицам (пункт 2 статьи 52 ГК РФ - в параграфе, посвященном основным положениям о юридических лицах; пункт 3 статьи 73 ГК РФ - применительно к товариществам; пункт 1 статьи 113 ГК РФ - в отношении унитарных предприятий; пункт 5 статьи 121 ГК РФ - касательно предмета деятельности ассоциаций и союзов; пункт 1 статьи 297 ГК РФ - при определении пределов хозяйственного ведения). Таким образом, термин «предмет» употребляется здесь в значении «сфера, направление». Предмет деятельности есть сфера деятельности, направление деятельности.

«ПРЕДМЕТ» КАК ОБЪЕКТ ВЕЩНЫХ ПРАВ

Когда в ГК РФ идет речь о вещных правах, слово «предмет» употребляется дважды, причем в значении «телесная вещь». Так, статья 233 Кодекса, регулирующая отношения по поводу клада, называет кладом ценные предметы. Пункт 2 статьи 256 ГК РФ говорит о том, что предметы роскоши являются собственностью того супруга, который ими пользовался.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ

В статье 178 ГК РФ, которая посвящена недействительности сделок, заключенных под влиянием заблуждения, указано на то, что существенным признается заблуждение стороны относительно «природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые существенно снижают возможность его использования по назначению». Очевидно, что здесь значение слова «предмет» изменилось. Во-первых, речь идет о предмете уже не деятельности, а сделки. Во-вторых, один предмет может быть тождественным другому или иметь такие качества, которые существенно снижают возможность его использования по назначению.

Упомянутыми качествами, безусловно, обладают вещи. Они являются объектами гражданских прав, что отсылает нас к статье 128 ГК РФ и заставляет задуматься: а какие еще объекты могут быть предметами сделок?

Ими могут быть иные виды имущества, информация и результаты интеллектуальной деятельности, если они облечены в объективную форму. Все они объективно существуют и долгое время сохраняют свою сущность, обладая только им присущими характеристиками, указывающими на возможность их практического употребления. Поэтому они могут обладать и такими качествами, которые делают их непригодными для использования, например чрезмерной дороговизной. Например, неизвестность источника информации лишает ее достоверности.

Требуемыми качествами предмета сделки не обладают работы, услуги и нематериальные блага. Применительно к последним нельзя говорить об «использовании их по назначению», ибо они неотделимы от личности и не могут использоваться сами по себе. Использование же по отношению к личности означало бы покушение на ее неприкосновенность, что противоречит принципам современного права.

Работы и услуги не обладают тождеством, ибо всегда различаются либо по времени исполнения, либо по личности исполнителя. Кроме того, сами работы и услуги как деятельность не могут быть «использованы по назначению». Использовать можно только результат выполнения работ или оказания услуг. Неслучайно предметом договора строительного подряда признана не деятельность подрядчика, а объект строительства (статья 741 ГК РФ). Об использовании предмета договора строительного подряда говорит и статья 726 Кодекса, устанавливая обязанность подрядчика сообщить информацию, относящуюся к этому предмету.

Таким образом, предметом сделки согласно статье 178 ГК РФ может быть имущество, информация и результаты интеллектуальной деятельности, имеющие объективную форму. Сказанное подтверждается и пунктом 2 статьи 31 Закона РФ от 09.07.93 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», который гласит, что предметом авторского договора не могут быть права на произведения, не известные к моменту его заключения. Пункт 5 той же статьи запрещает передавать права на произведения, которые автор создаст в будущем. Следовательно, предметом авторского договора выступает право на использование существующего произведения.

В первой части ГК РФ предмет сделки упомянут еще по меньшей мере дважды. Согласно пункту 1 статьи 432 Кодекса условие о предмете договора отнесено к существенным. Поскольку договор - двусторонняя сделка, определения предметов договора должны в существенной части совпадать.

В статье 178 ГК РФ термин «предмет» употреблен в значении объекта гражданских прав, за исключением работ, услуг, нематериальных благ. Следовательно, и в пункте 3 статьи 429 Кодекса, согласно которому предварительный договор должен позволять установить предмет основного договора, указанный термин имеет то же значение.

ПРЕДМЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предмет обязательства, предмет залога

Понятие «предмет обязательства» в части первой ГК РФ употреблено всего дважды. В соответствии с пунктом 2 статьи 398 ГК РФ предметом обязательства передачи индивидуально-определенной вещи является эта вещь. Пункт 1 статьи 322 Кодекса гласит, что неделимость предмета обязательства служит основанием для признания его солидарным. Нет оснований предполагать в данном случае другое, по сравнению с пунктом 2 статьи 398 ГК РФ, значение слова «предмет». Сказанное подтверждает и частный случай такой солидарной множественности, содержащийся, правда, уже в части второй Кодекса: согласно пункту 1 статьи 707 ГК РФ при неделимости предмета обязательства два и более лица на стороне подрядчика признаются солидарными должниками и кредиторами.

ГК РФ многократно упоминает о предмете залога. Для того чтобы правильно понять это словосочетание, нужно иметь в виду, что термин «залог» в данном случае употреблен в значении «отношения», а не «сделки». Подобный вывод с легкостью может быть выведен из пункта 3 статьи 334 ГК РФ, согласно которому «залог возникает в силу договора» или «на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств». Значит, договор выступает лишь как основание возникновения правоотношения, которое в дальнейшем и именуется «залогом». И хотя вопрос о вещной или обязательственной природе залога до сих пор относится к числу наиболее спорных, следует присоединиться к точке зрения тех авторов, которые считают право залога обязательственным. Соответственно, термин «предмет залога» означает предмет залогового обязательства.

Что же может быть предметом залогового обязательства? Согласно пункту 1 статьи 336 ГК РФ им может быть «всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом». Таким образом, мы получили первое значение понятия «предмет обязательства» - им может быть имущество. Исключение из этого понятия некоторых имущественных прав объясняется тем, что они не могут быть предметами обязательства, поскольку их уступка не допускается, ибо обязательство - отношение по перемещению материальных благ.

Многие статьи ГК РФ, посвященные залогу, употребляют термин «предмет залога» именно в значении имущества. Например, в пункте 1 статьи 342 Кодекса говорится об имуществе, которое становится предметом последующего залога. В пункте 1 статьи 339 указано на то, что предмет залога является существенным условием договора залога. В пункте 1 статьи 349 идет речь об обращении взыскания на предмет залога, что в равной мере применимо и к вещам, и к правам требования. Об обращении взыскания на предмет залога упоминает и пункт 2 статьи 351 ГК РФ. Согласно пункту 4 статьи 350 залогодержатель имеет право оставить предмет залога за собой при объявлении повторных торгов несостоявшимися. Наконец, пункт 2 статьи 353 ГК РФ посвящен переходу предмета залога в порядке правопреемства, что допустимо в отношении и вещи, и права требования. Здесь же упоминается и о неделимости предмета залога.

Как известно, вещи - один из наиболее распространенных видов имущества, поэтому нет ничего удивительного в том, что закон часто называет предметом залога именно их. Так, пункт 2 статьи 338 ГК РФ содержит правило об оставлении предмета залога под замком и печатью залогодержателя или о наложении на него знаков, свидетельствующих о залоге. Ясно, что обозначить знаками или поместить под замок можно только телесное имущество. Точно так же в пункте 3 названной статьи идет речь о передаче предмета залога третьему лицу, что возможно только в отношении вещи. Пункт 1 статьи 340 Кодекса прямо называет предметом залога вещь, устанавливая в диспозитивной форме, что залог распространяется на ее принадлежности. В пункте 2 статьи 344 говорится о случайной гибели предмета залога, что касается только вещей. С этим правилом соотносится и статья 345, имеющая название «Замена и восстановление предмета залога», которая также применяется только к вещам. Статья 346 ГК РФ регламентирует пользование и распоряж
ение предметом залога, имея в виду вещи. В статье 347 содержится правило о защите прав на предмет залога, которое отсылает нас к нормам о защите вещных прав, предметом которых выступают вещи. В пункте 7 статьи 350 упоминается о праве третьего лица погасить долг, если последнее может утратить право на предмет залога (право на право невозможно). В пункте 1 статьи 351 Кодекса идет речь о выбытии предмета залога из владения залогодателя, а в статье 354 - о принудительном изъятии имущества, являющегося предметом залога. Наконец, в пункте 2 статьи 357 ГК РФ (залог товаров в обороте) предметом залога названы товары до тех пор, пока они не перешли в собственность другого лица.

Итак, «предмет залога» нужно понимать как «предмет залогового обязательства», причем им может быть любое имущество, в том числе вещи. Кодекс употребляет этот термин в обоих значениях.

Предмет в определении новации

С этих позиций теперь можно подойти к решению вопроса о значении термина «предмет» в определении новации. Как известно, пункт 1 статьи 414 ГК РФ гласит: «Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация)».

Возможны два толкования выделенных слов. Первое звучит так: «другим обязательством, предусматривающим другой предмет исполнения или способ исполнения». При этом термин «предмет» относится к слову «исполнение». Второй вариант: «другим обязательством, предусматривающим другой способ исполнения или предмет». В этом случае «предмет» согласуется уже с «обязательством». Какое толкование правильно? Скорее всего, последнее.

Недостатком первого толкования является введение нового, неизвестного закону термина «предмет исполнения», в то время как при втором используется уже существующий - «предмет обязательства». Следствием этого недостатка выступает и другой: при первой интерпретации невозможно дать буквальное толкование указанной нормы. Что такое «предмет исполнения»? Поскольку в законе подобное понятие более не используется, необходимо прибегнуть к доктринальному толкованию. Однако и оно не приведет к однозначному решению, поскольку ученые так и не выработали единого взгляда на предмет исполнения. В итоге понятие новации оказывается совершенно неясным.

Второе толкование, напротив, дает четкий ответ на поставленный вопрос: новацией будет замена предмета обязательства, в роли которого выступает вещь или иное имущество. Установив буквальное значение комментируемой нормы, можно перейти к оценке ее целесообразности. И здесь уже уместен вывод о том, что законодательное определение новации неудачно, ибо противоречит историческим традициям и взглядам на существо упомянутого института. Представляется, что в связи с этим необходимо обсудить вопрос о возможностях расширительного толкования данной нормы, чтобы распространить ее действие на те случаи, в которых практика видит новацию.

Особняком стоит пункт 2 статьи 448 ГК РФ, в котором идет речь о предмете торгов. Им может быть право на заключение договора (см. также пункт 5 упомянутой статьи).

С 1 января 1995 г. (вступление в силу части первой ГК РФ) и до 1 марта 1996 г. (вступление в силу части второй ГК РФ) Кодекс употреблял понятие «предмет» в двух различных значениях.

Во-первых, в сочетании «предмет деятельности» и применительно к юридическим лицам предмет обозначал «направление», так что само словосочетание указывает на сферу деятельности юридического лица.

Во-вторых, говоря о сделках, вещных и обязательственных правах, «предмет» указывал либо только на вещи, либо на имущество вообще, либо также на информацию и результаты интеллектуальной деятельности, имеющие объективную форму. Именно в последнем смысле употребляются термины «предмет договора» и «предмет обязательства».

Часть вторая ГК РФ

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Часть вторая ГК РФ постоянно употребляет словосочетание «предмет договора», и в подавляющем большинстве случаев под ним понимаются либо вещи, либо иное имущество. Обратимся сначала к относительно бесспорным ситуациям.

В частности, в статье 554 Кодекса, озаглавленной «Определение предмета договора купли-продажи недвижимости», говорится именно о недвижимом имуществе, то есть о вещи. В статье 666 ГК РФ идет речь о том, что предметом договора финансовой аренды служит любая непотребляемая вещь. Статья 668 и пункт 1 статьи 670 ГК РФ для обозначения предмета договора лизинга используют термин «имущество», однако в соответствии со статьей 666 этот термин обозначает непотребляемую вещь, поэтому и здесь предметом договора оказывается вещь.

Трижды употребляется словосочетание «предмет договора» в нормах, посвященных договору подряда. Согласно статье 726 ГК РФ «подрядчик обязан передать заказчику… информацию, касающуюся… использования предмета договора подряда». Из всех объектов гражданских прав к подряду могут иметь отношение лишь вещи, ведь работа должна иметь объективный результат. На то, что предметом договора подряда является результат работ, а последний обязательно имеет материальную форму, указывает В. Л. Хромов. Сказанное подтверждается и тем, что согласно статье 741 ГК РФ предметом договора строительного подряда является объект строительства, а им может быть либо уже существующая недвижимость, либо та, которую еще только предстоит создать. Значит, предметом договора опять-таки признается вещь, хотя и будущая. Нет оснований иначе понимать термин «предмет договора» и в пункте 2 статьи 757 ГК РФ, которая разрешает подрядчику отказаться устранять недостатки, за которые он не несет ответственности (даже если такая обя
занность предусмотрена в договоре), при условии что недостатки не относятся к предмету договора.

Применительно к договору на выполнение НИОКР словосочетание «предмет договора» несет значение: «информация». Так, статья 771 ГК РФ озаглавлена: «Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора». В пункте 1 этой статьи использован аналогичный оборот: «стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов». Поскольку сведения, относящиеся к полученным результатам и ходу выполнения работ, не составляют его предмета, логичен вывод о том, что предмет договора на выполнение НИОКР составляет только задание заказчика - ведь лишь эта информация существует до начала исполнения. Поэтому нельзя согласиться с авторами, считающими предметом этого договора разработку нового изделия или научные исследования. Такой подход противоречит буквальному толкованию Кодекса.

В пункте 2 статьи 572 Кодекса упоминается о «предмете дарения». Не столь очевидно, что здесь идет речь о дарении как о договоре, поэтому приведем указанный пункт полностью: «Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме (пункт 2 статьи 574 ГК РФ) и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности.

Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно».

Итак, обещание дарения является договором (()) и должно указывать на предмет дарения. Однако это означает, что «предмет дарения» употребляется в смысле «предмет консенсуального договора дарения». Как ясно из текста статьи, под ним понимается вещь, право или освобождение от обязанности. Значит, и здесь предмет договора обозначает имущество. Соответствующее имущество должно быть указано в доверенности на совершение дарения (пункт 5 статьи 576 ГК РФ).

Пункт 2 статьи 807 Кодекса обозначает словами «предмет договора займа» иностранную валюту и валютные ценности, которые передаются в долг. Они могут быть вещами (если это наличная валюта и номинированные в ней ценные бумаги, а также драгоценные металлы и камни) или правами требования.

Предмет уступки денежного требования

В главе, посвященной финансированию под уступку денежного требования, несколько раз говорится о денежном требовании, которое является предметом уступки. Например, часть вторая пункта 1 статьи 826 ГК РФ гласит: «Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть определено в договоре… таким образом, который позволяет идентифицировать существующее требование в момент заключения договора, а будущее требование - не позднее чем в момент его возникновения». В таком же контексте используется слово «предмет» и в пункте 2 статьи 824, части первой пункта 1 статьи 826, пунктах 1 и 3 статьи 827 ГК РФ. Не вполне понятно, в каком значении употреблено здесь слово «уступка», ибо под ней можно понимать и договор, и само обязательство, из этого договора возникающее. В соответствии с пунктом 1 статьи 824 Кодекса договор факторинга может являться и реальным, и консенсуальным, поэтому точного ответа дать нельзя. Представляется, что уступка может обозначать и то, и другое. Следовательно, при фа
кторинге предметом договора (и предметом обязательства) является имущественное право (денежное требование).

Лишь пункт 2 статьи 826 ГК РФ не вполне точно говорит о денежных средствах, являющихся предметом уступки: «При уступке будущего денежного требования оно считается перешедшим… после того, как возникло само право на получение с должника денежных средств, которые являются предметом уступки требования». Очевидно, что здесь речь идет не о плате за полученное требование, а о самом требовании, поэтому правильнее было бы вместо слов «которые являются» использовать «право требования которых является». В связи со сказанным ясно, что данная норма не нарушает правила о том, что «предмет» в факторинге означает «право требовать уплаты денег».

В нормах ГК РФ, посвященных хранению товаров, изделий, слово «предмет» используется в значении «вещь, товар» дважды. Так, пункт 4 статьи 912 Кодекса говорит о товаре, который является предметом залога по двойному складскому свидетельству, а статья 926 - о хранении вещей, составляющих предмет спора. В аналогичном значении этот термин используется и при нормировании договора комиссии: согласно пункту 2 статьи 990 предметом комиссии выступают товары, а статья 996 имеет название «Вещи, являющиеся предметом комиссии».

В ИТОГЕ, НЕСМОТРЯ НА НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ НЕТОЧНОСТИ, ТЕРМИН «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» УПОТРЕБЛЯЕТСЯ В ТОМ ЖЕ СМЫСЛЕ, ЧТО И В ПЕРВОЙ ЧАСТИ КОДЕКСА. ОН ОБОЗНАЧАЕТ ВЕЩЬ, ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ИЛИ ИНФОРМАЦИЮ.

ПРЕДМЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

О предмете обязательства часть вторая Гражданского кодекса РФ упоминает всего трижды. Первый раз - в части первой статьи 665 ГК РФ, где речь идет о предмете финансовой аренды.

Указанная норма гласит: «По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца». Поскольку в следующей статье, на которую уже было обращено внимание ранее, говорится о предмете договора финансовой аренды, можно сделать вывод, что в разбираемой норме под «арендой» имеется в виду не договор лизинга, а само обязательственное отношение. Итак, предметом обязательства, возникающего из договора лизинга, прямо названа вещь.

Два других примера относятся к нормам о подряде. Согласно пункту 1 статьи 707 ГК РФ, о котором также уже шла речь, при неделимости предмета обязательства два лица и более, являющиеся подрядчиками, признаются солидарными должниками и кредиторами. В пункте 2 той же статьи закреплено положение о том, что при делимости предмета они выступают долевыми должниками и кредиторами. Делимость и неделимость представляют собой свойства вещей (о неделимости вещи см. статью 133 ГК РФ), а потому под предметом обязательства здесь также нужно понимать именно вещь.

Следовательно, предметом обязательства в части второй Кодекса является вещь, что полностью соответствует терминологии части первой ГК РФ.

СПОРНЫЕ СЛУЧАИ

Предмет публичного конкурса

Рассмотрим три случая, которые являются наиболее сложными для толкования.

Статья 1060 ГК РФ, посвященная конкурсу, гласит: «Если предмет публичного конкурса составляет создание произведения науки, литературы или искусства и условиями конкурса не предусмотрено иное, лицо, объявившее публичный конкурс, приобретает преимущественное право на заключение с автором произведения, удостоенного обусловленной награды, договора об использовании произведения с выплатой ему за это соответствующего вознаграждения».

Прежде чем сделать вывод о том, что же в цитируемой статье понимается под словом «предмет», нужно определиться со значением словосочетания «публичный конкурс» и решить, идет ли речь о предмете обязательства или иного правоотношения, о предмете сделки или о каком-либо ином предмете.

Согласно пункту 1 статьи 1057 ГК РФ «лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем». Представляется, что из этой нормы можно заключить, что публичным конкурсом является само обещание уплатить вознаграждение (сделка). Однако такой подход противоречит тексту Кодекса.

Например, в пункте 4 статьи 1057 ГК РФ упоминается объявление о публичном конкурсе, из чего следует, что конкурс отличается от объявления о нем. Именно объявление должно определять «существо задания, критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса». Значит, именно объявление публичного конкурса является односторонней сделкой, к чему склоняется и большинство исследователей.

Сказанное подтверждается и тем, что согласно пункту 2 статьи 1057 ГК РФ «публичный конкурс должен быть направлен на достижение каких-либо общественно полезных целей». Очевидно, что само объявление конкурса, которое содержит обещание выплатить награду, направлено на иные цели: получение результатов работ, из которых можно будет выбрать лучший. Данная же норма имеет в виду иное: общественно полезный характер должен носить тот результат, который представляется на конкурс и к достижению которого будут стремиться участники в процессе соревнования. Таким образом, конкурс следует отличать от объявления о нем, а потому сам конкурс нельзя считать сделкой.

Как отмечают многие авторы, слово «конкурс» означает соревнование, из чего следует, что конкурс - это деятельность, процесс. В литературе господствует мнение о том, что развитие конкурсных отношений проходит несколько этапов. Первый связан с объявлением конкурса, второй - с представлением результатов работ, которые обусловлены конкурсным заданием, третий - с оценкой представленных результатов и объявлением победителя и, наконец, последний - с выплатой конкурсного вознаграждения.

При этом обязательственное правоотношение возникает только после объявления победителя конкурса. Однако с возникновением такого обязательства собственно конкурс уже заканчивается: соревнования больше нет, есть победитель, который вправе претендовать на вознаграждение. Значит, конкурс может существовать только до объявления победителя.

В то же время необходимо определить, когда же соревнование начинается? Вряд ли правильно связывать его начало с объявлением о конкурсе. Обосновать это можно следующим образом. В пункте 3 статьи 1057 ГК РФ сказано: «Публичный конкурс может быть открытым, когда предложение организатора конкурса принять в нем участие обращено ко всем желающим путем объявления в печати или иных средствах массовой информации, либо закрытым, когда предложение принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса». Следовательно, объявление о конкурсе содержит лишь предложение принять в нем участие, участником же станет лишь тот, кто соответствующее предложение принял.

Сделанный вывод подтверждается и статьей 1061 ГК РФ, согласно которой «лицо, объявившее публичный конкурс, обязано возвратить участникам конкурса работы, не удостоенные награды, если иное не предусмотрено объявлением о конкурсе и не вытекает из характера выполненной работы». Отсюда также следует, что участниками конкурса признаются лишь те, кто представил указанный в объявлении о конкурсе результат. Значит, все, кто не принял сделанное предложение (неважно, знали они о конкурсе или нет, начали выполнять работу или нет), не могут считаться участниками конкурса.

Но если участниками конкурса становятся лишь с представлением обусловленного результата, то и сам конкурс начинается тогда же. Соревнование возможно только между теми, кто представил результат. Кроме того, сам процесс создания произведений или выполнения другой обусловленной работы правом вообще не регулируется, а потому конкурс как правовой институт не может включать в себя деятельность по созда нию требуемых результатов. Между представившими обусловленный результат и организатором конкурса возникают правоотношения, в рамках которых организатор обязан оценить указанные работы и определить победителя. Поэтому конкурсом следует считать совокупность тех отношений, которые возникают между организатором конкурса и его участниками.

Таким образом, когда речь идет о предмете конкурса, под ним понимается предмет совокупности относительных правоотношений. Предмет для данных правоотношений должен быть единым, а подобным качеством обладает только тот результат, который должны представить участники. Иначе говоря, предмет конкурса - это задание, которое должны выполнить соискатели. Сказанное подтверждается сопоставлением пунктов 1 и 4 статьи 1057 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1057 Кодекса «лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем». Отсюда вытекает, что награда выдается за достижение результата, а не за процесс его достижения.

В пункте 4 статьи 1057 ГК РФ говорится о том, что объявление о конкурсе должно содержать указание на существо задания. Значит, объявление должно указывать на результат, который требуется от участников. Именно его и имеет в виду статья 1060 Кодекса, когда упоминает о том, что предметом конкурса является создание произведения. Поскольку предмет конкурса - это его результат, то им может быть снова либо вещь, либо информация, либо результаты интеллектуальной деятельности.

Поэтому «предмет конкурса» имеет такое же значение, как и «предмет обязательства», хотя конкурс представляет собой совокупность неимущественных отношений, а не обязательство. Разница заключается только в том, что предметом конкурса всегда является будущий объект прав, а не настоящий. Однако это отличие не носит принципиального характера, ведь и в обязательстве предметом нередко выступает будущая вещь, например при подряде на строительство нового здания.

Предмет агентского договора

Второй спорный случай содержится в статье 1007 ГК РФ, согласно которой «агентским договором может быть предусмотрено обязательство принципала не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, действующими на определенной в договоре территории, либо воздерживаться от осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет агентского договора». Таким образом, деятельность прямо названа предметом договора, что явно противоречит предыдущим указаниям Кодекса по вопросу о предмете.

Задумаемся, однако, о том, что имеет в виду выделенный оборот и каково значение слова «предмет» в данном случае? Как известно, «по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала» (пункт 1 статьи 1005 ГК РФ). Поскольку агент обязуется «совершать» юридические и фактические действия, а не «совершить» их, то речь идет не о единичных действиях, а о каком-то периоде времени, когда эти действия совершаются регулярно. Таким образом, деятельность составляет само существо агентского договора и состоит в совершении юридических и фактических действий для принципала.

Что имеет в виду Кодекс, говоря об «аналогичной» деятельности? Ответ напрашивается сам собой: речь идет о том же круге действий, что и в данном договоре. Отсюда следует, что когда закон упоминает «аналогичную деятельность, составляющую предмет договора», то под ней подразумеваются возможные юридические и фактические действия. В этом же значении слово «предмет» использовалось применительно к юридическим лицам, правда, там закон был точнее и говорил о «предмете деятельности». Значит, разбираемый оборот можно переформулировать так: «аналогичной той [деятельности], которую должен осуществлять агент по данному агентскому договору».

Однако отмеченная неточность не меняет существа дела: агентский договор не регулирует порядок осуществления действий агентом, он лишь указывает на их круг. О том же самом говорит и пункт 2 статьи 1005 ГК РФ: «Агентским договором может быть предусмотрено обязательство агента не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в договоре». Выделенный оборот имеет тот же самый смысл, что и разобранный выше.

Предмет договора возмездного оказания услуг

Наконец, статья 783 ГК РФ упоминает о возможности применять к договору возмездного оказания услуг правила о подряде, если это не противоречит нормам об услугах и «особенностям предмета договора возмездного оказания услуг». Представляется, что данная статья не дает оснований для вывода о том, что во всяком договоре об оказании услуг должен быть предмет, и потому им следует признать сами услуги. Предмет договора возмездного оказания услуг имеет то же значение, что и в остальных моментах толкования «предмета» в Кодексе. Речь должна идти прежде всего о вещах - и можно представить себе немало услуг, применительно к которым вещи имеют столь существенное значение для сторон, что будут упомянуты в договоре. Например, в договоре на оказание медицинских услуг стороны могут указать, на каком оборудовании должны производиться процедуры.

Значит, и те случаи, в которых слово «предмет» на первый взгляд имеет иной смысл, чем в тексте большинства статей, не колеблют общего правила. Поэтому можно сделать вывод о том, что «предмет» - не случайное понятие, которое используется законодателем бессистемно, а юридический термин, который имеет свое собственное значение. Отсюда оправданна и критика редакции отдельных статей Кодекса, где обсуждаемый термин используется неточно.

Часть третья ГК РФ

Часть третья ГК РФ при употреблении термина «предмет» далеко не так последовательна, как две предыдущие. В русле намеченного подхода остается статья 1060 ГК РФ, в которой говорится о предметах домашней обстановки и обихода, входящих в состав наследства. Очевидно, что здесь под «предметами» понимаются вещи, что полностью соответствует подходу двух первых частей кодекса.

Статья 1216 ГК РФ, разрешая вопросы о праве, подлежащем применению к уступке права требования, упоминает в пункте 2 о «требовании, являющемся предметом уступки». И это положение не отступает от правила, которое сформулировано на основании анализа первых двух частей Кодекса. Ведь «требование» обозначает «право требования», а последнее является частью имущества. Употребление термина «предмет» в значении «имущество» уже встречалось, а в главе, посвященной доверительному управлению, и право требования неоднократно называлось предметом уступки.

И здесь мы вынуждены обратиться к положениям, которые неумолимо разрушают довольно стройную картину. Речь идет о трех нормах, которые закреплены, соответственно, в пункте 5 статьи 1117, пункте 2 статьи 1137 и пункте 2 статьи 1139 ГК РФ.

Предмет завещательного отказа или завещательного возложения

Первая норма, в частности, содержит такой оборот: «В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги». Таким образом, предметом прямо названо выполнение работы или оказание услуги, то есть процесс, деятельность, а не результат.

Аналогично и в пункте 2 статьи 1137 ГК РФ сказано: «Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное». Наконец, пункт 2 статьи 1139 указывает на то, что предметом завещательного возложения являются действия имущественного характера.

Как следует отнестись к такому словоупотреблению? Резко отрицательно! Во-первых, потому, что оно противоречит использованию термина «предмет» даже непосредственно в третьей части (см. выше). Во-вторых, оно резко расходится с двумя первыми частями Кодекса, которые довольно последовательны. В-третьих, и завещательное возложение, и завещательный отказ - сделки, а потому оказывается, что деятельность является предметом сделки (то есть действия).

В итоге перед нами два подхода к понятию «предмет», которые используются в одном и том же Гражданском кодексе РФ. Какой из них заслуживает предпочтения? Очевидно, тот, который понимает под предметом материальное (нематериальное) благо.

Во-первых, потому, что ему следует большинство норм Кодекса.

Во-вторых, потому, что он последовательно используется в первых двух частях ГК РФ, а также в третьей (частично).

В-третьих, потому, что указание на то, что предметом сделки (действия) является деятельность, внутренне противоречиво.

Наконец, потому, что представление о предмете как об имуществе, информации или результатах интеллектуальной деятельности соответствует философскому определению предмета.

Г. С. ВАСИЛЬЕВ, аспирант кафедры гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

В соответствии с п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703, ст. 726 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) предметом договора подряда признается работа и ее результат . Подлежащая выполнению работа определяется через ее содержание и объем . Данные понятия содержатся только в нормах о строительном подряде, однако используются и при согласовании предмета договора подряда на выполнение других видов работ.

Если предмет договора подряда не согласован договор может быть признан незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Однако, если заказчик полностью или частично принял исполнение по договору или другим образом подтвердила его действие, он не вправе требовать признания договора незаключенным, так как это может противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).

Содержание работы по договору подряда

Данное условиеопределяет, какая именно работа подлежит выполнению по договору подряда и какие действия в рамках этой работы должен совершить подрядчик.

  • изготовление вещи из собственных материалов подрядчика;
  • изготовление вещи путем переработки вещи (материала) заказчика;
  • обработка вещи, предоставленной заказчиком;
  • выполнение иной работы, имеющей овеществленный (материально выраженный) результат, который передается заказчику, например, установка, сборка или разборка вещи, предоставленной заказчиком.

В связи с этим при согласовании содержания требуется определить также и результат работы.

Для согласования содержания работы сторонам рекомендуется определить в договоре следующее:

  • перечень работ, подлежащих выполнению, и их состав;
  • передаваемую подрядчику вещь (в случае заключения договора на обработку вещи).

Если стороны не согласовали условие о содержании работы, то предмет договора подряда может быть признан несогласованным.

Объем работы по договору подряда

Является количественной характеристикой выполняемых подрядчиком действий и их результата. Для согласования объема работы стороны должны указать такие сведения, как:

  • количество вещей заказчика, подлежащих переработке, обработке, уничтожению (например, объем перерабатываемого сырья, количество подлежащих вырубке деревьев, окрашиваемых деталей или ремонтируемой мебели);
  • количество действий, которые должны быть совершены подрядчиком при выполнении работы (например, двойное окрашивание деталей);
  • размеры (площадь, величину, толщину и т.п.) вещей, подлежащих обработке, уничтожению, переработке;
  • количество новой продукции, подлежащей изготовлению или получаемой в результате переработки.

Стороны могут согласовать объем работы в договоре, в приложениях к нему (смете, календарном плане) или предусмотреть в договоре порядок определения объема.

Опять же, если стороны не указали объем, подлежащий выполнению, они рискуют, что суд признает договор незаключенным.

Результат работы по договору подряда

Признается составной частью предмета договора подряда и подлежит согласованию наряду с содержанием и объемом работы. В противном случае предмет договора может быть несогласованным.

Согласование результата работы необходимо сторонам в том числе для надлежащего определения содержания выполняемой работы, а также ее объема.

Для надлежащего согласования результата работы сторонам рекомендуется:

  • учитывать требования к наличию и характеру результата работы;
  • определить название и характеристики результата работы;
  • указать дополнительные конкретизирующие признаки результата работы.

Задание заказчика на выполнение подряда

Не является самостоятельным условием договора подряда, отличным от его предмета. Поэтому оно считается согласованным, если стороны определили в договоре содержание, объем и результат работы.

Задание может разработать одна из сторон до заключения договора и затем включить его в проект договора. В таком случае задание будет согласовано в момент принятия другой стороной условий данного проекта, т.е. при заключении договора.

Если задание объемно, содержит схемы или таблицы, его можно описать в приложении к договору. Приложение может быть названо по-разному («задание», «техническое задание») или вовсе не иметь названия. Кроме задания заказчика оно может содержать и другие условия: сроки выполнения работы, требования к качеству и т.д. Необходимо, чтобы приложение содержало ссылку на договор и было подписано сторонами.

Рекомендуется установить в договоре порядок передачи разработанного задания. Например, в интересах подрядчика согласовать условие о передаче задания по двустороннему акту, чтобы в случае спора иметь надлежащие доказательства выполнения работы.

Заключение

Таким образом, для согласования условия о предмете договора подряда необходимо определить содержание, объем и результат выполняемой подрядчиком работы. Кроме того, в договоре следует закрепить основные обязанности сторон в соответствии со ст. 702 ГК РФ: обязанность подрядчика выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику и обязанность заказчика принять и оплатить результат работы.

  • 7. Подтверждение наличия фактических отношений возмездного оказания услуг
  • 8. Соотношение договора возмездного оказания услуг и трудового договора
  • 9. Соотношение договора на оказание услуг по передаче имущества во временное владение и (или) пользование и договора аренды
  • 10. Соотношение договора возмездного оказания услуг и договора подряда
  • 11. Виды деятельности, признаваемые возмездным оказанием услуг
  • 12. Деятельность, не признаваемая возмездным оказанием услуг
  • 1. Необходимость подписания акта приема-передачи по оказании услуг
  • 2. Требования к содержанию актов приема-передачи оказанных услуг
  • 3. Доказательства оказания услуг по договору возмездного оказания услуг
  • 1. Оплата услуг в зависимости от достижения исполнителем определенного результата
  • 2. Договор возмездного оказания услуг с условием об абонентской плате
  • 3. Условие о предоплате в договоре возмездного оказания услуг
  • 4. Определение цены по договору возмездного оказания услуг
  • 5. Возможность отказа от оплаты по договору возмездного оказания услуг
  • 6. Недопустимость отказа от оплаты по договору возмездного оказания услуг
  • 7. Истребование неосновательно перечисленной оплаты по договору возмездного оказания услуг
  • 8. Применение к отношениям по возмездному оказанию услуг ст. 522 гк рф по аналогии
  • 9. Толкование понятия "невозможность исполнения, возникшая по вине заказчика" (п. 2 ст. 781 гк рф)
  • 1. Недопустимость ограничения в договоре возмездного оказания услуг возможности одностороннего отказа от исполнения договора
  • 2. Необходимость наличия причин одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг
  • 3. Ограничения для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг
  • 4. Форма отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг
  • 5. Компенсация расходов исполнителю при отказе заказчика от исполнения договора возмездного оказания услуг
  • 6. Возврат аванса при отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг
  • 1. Нормы, которые не применяются судами к отношениям по возмездному оказанию услуг
  • 2. Нормы, которые применяются судами к отношениям по возмездному оказанию услуг
  • 3. Нормы, которые могут применяться судами к отношениям по возмездному оказанию услуг
  • 5. Требования к определению предмета договора возмездного оказания услуг

    Статья 779 ГК РФ, содержащая определение договора возмездного оказания услуг, лишь частично раскрывает понятие "услуги". Под услугами, согласно данной норме, понимается совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности. Поэтому на практике возникает вопрос: что должно быть определено в предмете договора возмездного оказания услуг, чтобы это условие суд признал согласованным?

    5.1. Вывод из судебной практики: По вопросу о том, необходимо ли указывать в договоре возмездного оказания услуг конкретные действия, которые должен совершить исполнитель для заказчика, существует две позиции судов.

    Позиция 1. В договоре должны быть указаны вид и объем услуг, т.е. конкретные действия, которые исполнитель обязан совершить для заказчика.

    Судебная практика:

    Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.12.2009 по делу N А43-19998/2009

    "...Как следует из материалов дела, ОАО "Заря" (исполнитель) и ООО "Химпром-Волга" (заказчик) подписали договор на оказание услуг общехозяйственного назначения от 01.01.2007 N 25/07, по условиям которого исполнитель обязался оказывать заказчику комплекс услуг общехозяйственного назначения, а также осуществлять необходимые мероприятия, связанные с оказанием услуг, согласованными сторонами в перечне (приложение N 1), являющемся неотъемлемой частью договора.

    В информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.09.99 N 48 разъяснено, что договор возмездного оказания услуг может считаться заключенным, если в нем перечислены определенные действия, которые обязан совершить исполнитель, либо указана определенная деятельность, которую он обязан осуществить. При оценке договора и определении его предмета суд может также исходить из предшествующих заключению договора переговоров и переписки, практики, установившейся во взаимоотношениях сторон, обычаев делового оборота, последующего поведения сторон и т.п. (пункт 1).

    Следовательно, существенным условием, названным в законе, для договора возмездного оказания услуг является его предмет.

    Из условий пункта 1.2 и приложения N 1 к договору представляется возможным установить, какие именно действия должны быть совершены ОАО "Заря" для ООО "Химпром-Волга", что свидетельствует о согласовании сторонами предмета договора..."

    Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.04.2009 по делу N А29-6050/2008

    "...В материалы дела не представлены приложения к договору, в связи с чем невозможно установить виды и объемы коммунальных услуг, которые должны быть оказаны Обществом для Предпринимателя, что свидетельствует об отсутствии согласования сторонами предмета договора.

    Таким образом, суды обеих инстанций правомерно признали договор на предоставление коммунальных услуг от 01.01.2008 N 9/А-2008 незаключенным в установленном законом порядке и отказали в удовлетворении требования о взыскании неустойки, основанного на пункте 5.3 этого договора..."

    Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.11.2003 N Ф08-4216/2003 по делу N А53-17566/02-С4-10

    "...Договор от 30.10.2000 N 12/2 на оказание правовых услуг не содержит всех предусмотренных в соответствии со статьями 779 - 781 Гражданского кодекса Российской Федерации существенных условий, характерных для договора данного вида.

    Сторонами в договоре не определен объем подлежащих оказанию услуг, сроки исполнения, порядок передачи результата услуг заказчику, стоимость конкретных видов услуг (деятельности исполнителя)..."

    Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.04.2007 N Ф04-2259/2007(33444-А45-39) по делу N А45-14171/2006-5/394

    "...К существенным условиям договора на возмездное оказание услуг законодатель относит предмет договора, то есть вид (перечень) услуг, те конкретные действия, которые в силу ст. 780 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнитель должен совершить для заказчика.

    При отсутствии перечня услуг договор в силу ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации считается незаключенным..."

    Постановление ФАС Московского округа от 01.12.2009 N КГ-А40/11809-09 по делу N А40-4104/09-3-41

    "...Суд кассационной инстанции считает, что вывод судов об удовлетворении иска в полном объеме не может быть признан обоснованным, поскольку при рассмотрении дела судом неполно выяснены обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора и не применены подлежащие применению нормы материального права.

    Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или совершить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

    Согласно предмету договора N 29/108-К от 29.10.2008 на оказание консультационных услуг, заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказать консультационные услуги по подготовке пакета документов для участия заказчика в конкурсах (аукционах, тендерах), проводимых в городе Москве, указанных в заявке (карте конкурса) Заказчика, принятой Исполнителем, согласно Приложению N 1 к Договору.

    Таким образом, из пункта 1.1 договора усматривается что перечень и объем подлежащих оказанию услуг на основании договора N 29/108-к от 29.10.2008, должны быть указаны в Приложении N 1 к договору.

    Между тем, Приложение N 1 к договору в материалах дела отсутствует.

    Вопрос о том, подписывалось ли сторонами данное Приложение, судом не исследовался.

    В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

    Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

    Поскольку при разрешении спора, основанного на договоре возмездного оказания услуг, суду необходимо устанавливать характер и виды услуг, которые исполнитель обязан оказывать по заданию заказчика, их объем, то вывод суда о заключенности договора при отсутствии Приложения N 1 к договору сделан без исследования вопроса о согласовании сторонами предмета договора.

    При изложенном, суд кассационной инстанции находит принятые по делу судебные акты в части удовлетворения первоначального иска незаконными и на основании ст. 288 АПК РФ подлежащими отмене, а дело в этой части направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции..."

    Постановление ФАС Московского округа от 23.06.2009 N КГ-А41/5294-09 по делу N А41-21672/08

    "...Суд применил положения статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия), а заказчик обязуется оплатить эти услуги, и пришел к выводу, что сторонами согласованы существенные условия договора, в частности, определяющие его предмет - осуществление исполнителем деятельности по эксплуатации находящегося в аренде заказчика теплоэнергетического оборудования, предназначенного для теплоснабжения потребителей Пушкинского района. Суд исходил из того, что перечень оборудования определен приложением к договору аренды от 01 июня 2005 года, а объем услуг представлял собой деятельность истца по оказанию всего комплекса услуг, направленных на эксплуатацию теплоэнергетического оборудования Пушкинского района, находящегося в аренде у заказчика..."

    Постановление ФАС Московского округа от 05.05.2006, 27.04.2006 N КГ-А40/3433-06 по делу N А40-36003/05-27-159

    "...По смыслу ст. ст. 779, 781 ГК РФ услуги могут выражаться либо в действиях, не имеющих материального воплощения, либо в действиях, приносящих определенный результат.

    Предметом заключенных сторонами договоров являются охранные услуги, которые могут считаться надлежащим образом оказанными только при условии обеспечения исполнителем сохранности, в данном случае, имущества на объектах заказчика..."

    Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А66-803/2009

    "...В соответствии с пунктами 1.1 и 3.2 Договора ООО "ГеоЛайн" (исполнитель) обязалось выполнить полевые работы и оформить землеустроительное дело по межеванию земельных участков площадью 3 085,6 га, принадлежащих истцу на праве постоянного (бессрочного) пользования, и площадью 2 709 га, принадлежащих истцу на праве долевой собственности, а ООО "Заря" (заказчик) - оплатить эти работы на основе цены, указанной в пункте 4.1 Договора.

    Суды первой и апелляционной инстанций обоснованно квалифицировали Договор как договор возмездного оказания услуг.

    Вместе с тем, вывод судов о том, что Договор нельзя признать заключенным, является правильным в связи со следующим.

    Кроме того, в соответствии с пунктом 1.1 Договора в его предмет входит выполнение ООО "ГеоЛайн" полевых работ, однако их перечень и объем сторонами не согласован, в связи с чем следует признать, что сторонами не достигнуто соглашение о предмете Договора..."

    Постановление ФАС Уральского округа от 06.07.2009 N Ф09-4665/09-С5 по делу N А07-15278/2008-Г-ВЕГ

    "...Суд апелляционной инстанции, исследовав представленные в материалы дела договоры от 17.03.2006 N 003 и N 004, сделал обоснованный вывод о том, что данные договоры являются заключенными, поскольку сторонами согласованы вид оказываемых ответчиком истцу услуг, стоимость и срок их выполнения.

    Так, условия договора оказания услуг от 17.03.2006 N 003 позволяют определить перечень работ по уходу за крупнорогатым скотом: уход, кормление, уборка коровников, вывоз навоза, очистка территории коровников. Стоимость оказываемых услуг составляет 400 162 руб. 39 коп. (п. 3 договора). Срок действия договора определен сторонами с 17.03.2006 по 10.04.2006 (п. 10 договора).

    Перечень и стоимость услуг, выполняемых ответчиком по договору от 17.03.2006 N 004 по уборке (очистке) территории, определен сторонами в приложении к данному договору: очистка территории кооператива "Заря" от мусора и очистка дорог от снега (л. д. 84). Исполнитель обязан приступить к исполнению обязательств по данному договору 17.03.2006, срок окончания работ по очистке территории - 17.03.2016 (п. 3 договора).

    Поскольку стороны надлежащим образом согласовали условия договоров оказания услуг от 17.03.2006 N 003 и N 004, являющиеся существенными для договоров данного вида, оснований для признания указанных договоров незаключенными не имеется. В удовлетворении исковых требований судом апелляционной инстанции отказано правомерно..."

    Постановление ФАС Центрального округа от 24.09.2009 N Ф10-3980/09 по делу N А08-8122/2008-19

    "...К существенным условиям договора возмездного оказания услуг закон относит условие о предмете договора. Предметом договора возмездного оказания услуг является совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности.

    Довод заявителя о незаключенности договора от N 9 от 03.10.2007 г. в связи с несогласованием сторонами существенных условий договора, уже был предметом рассмотрения судов и правомерно отклонен ими.

    Исходя из буквального толкования условий договора, суды пришли к выводу о том, что он является договором возмездного оказания услуг и указали на то, что стороны согласовали существенные условия договора, определяющие его предмет - уборка посевов свеклы 150 га, т.е. в договоре стороны согласовали конкретное количество площадей, подлежащих уборке, стоимость 1 га сахарной свеклы..."

    Постановление ФАС Центрального округа от 20.02.2008 N Ф10-162/08 по делу N А09-8404/06-14

    "...Расценивая спорный договор на предмет наличия в нем существенных условий, суд указал, что предметом договора возмездного оказания услуг по смыслу ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации является вид услуг, конкретные действия, которые исполнитель должен совершить для заказчика.

    Между тем, установить из содержания подписанного сторонами договора, какие именно виды деятельности (либо действия) обязались осуществлять в отношении друг друга стороны и каков порядок предоставления услуг и их оплаты, не представляется возможным..."

    Позиция 2. Для определения предмета договора возмездного оказания услуг достаточно указать в нем определенную деятельность исполнителя без объема услуг.

    Судебная практика:

    Примечание: В приведенном ниже информационном письме суд указывает на возможность и порядок определения объема оказываемых услуг при отсутствии соответствующего условия в договоре. Следовательно, договор, в котором не определен объем оказываемых услуг, может считаться заключенным.

    Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 N 48 "О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг"

    "...1. В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

    При рассмотрении споров необходимо исходить из того, что указанный договор может считаться заключенным, если в нем перечислены определенные действия, которые обязан совершить исполнитель, либо указана определенная деятельность, которую он обязан осуществить. В том случае, когда предмет договора обозначен указанием на конкретную деятельность, круг возможных действий исполнителя может быть определен на основании предшествующих заключению договора переговоров и переписки, практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев делового оборота, последующего поведения сторон и т.п. (статья 431 Гражданского кодекса Российской Федерации)..."

    Примечание: Под определением конкретной деятельности судом, видимо, понимается указание в договоре только вида деятельности исполнителя.

    Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.08.2009 по делу N А26-5090/2008

    "...По смыслу положений пункта 1 статьи 779 ГК РФ и пункта 1 статьи 781 ГК РФ договор возмездного оказания услуг может считаться заключенным, если в нем перечислены определенные действия, которые обязан совершить исполнитель, либо указана определенная деятельность, которую он обязан осуществить. В том случае, когда предмет договора обозначен указанием на конкретную деятельность, круг возможных действий исполнителя может быть определен на основании предшествующих заключению договора переговоров и переписки, практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев делового оборота, последующего поведения сторон (статья 431 ГК РФ).

    Договором определены услуги, которые обязался оказать истец (предоставление строительной техники) и на оплате которых он настаивал, что не позволяет сделать вывод о незаключенности Договора..."

    5.2. Вывод из судебной практики: Если в договоре или акте приема-передачи стороны указали слишком общее определение услуг (неясно, какие конкретно действия или какую деятельность обязуется выполнить заказчик), то условие о предмете является несогласованным.

    Судебная практика:

    Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2009 по делу N А11-1174/2009

    "...Как видно из материалов дела и установил суд, между Предпринимателем и Обществом был заключен договор возмездного оказания услуг по заключению договора купли-продажи недвижимости от 20.06.2008. По условиям указанного договора посредник (Предприниматель) по поручению заказчика (Общество) обязался оказывать информационно-посреднические услуги с целью законного приобретения заказчиком недвижимого имущества - двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 55, кв. 51, стоимостью 2 000 000 рублей, а заказчик обязался в срок до 15.07.2008 приобрести недвижимость по цене и на условиях договора у лица, указанного посредником, и оплатить услуги посредника в размере 200 000 рублей.

    Анализ спорного договора показывает, что соглашение относится к договору возмездного оказания услуг, регулирование которого осуществляется в соответствии с главой 39 Кодекса.

    В соответствии со статьями 779 и 781 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить их в сроки и в порядке, которые указаны в соглашении. Из содержания указанных норм следует, что существенным условием, названным в законе, для данного договора является его предмет.

    В связи с отсутствием соглашения сторон о предмете договора возмездного оказания услуг суды первой и апелляционной инстанций сделали правильный вывод о его незаключенности.

    Норма об обязательном согласовании предмета договора возмездного оказания услуг, то есть перечень действий, необходимых и достаточных для оказания посреднических услуг, является императивной.

    Таким образом, обжалуемые судебные акты соответствуют нормам материального права, изложенные в них выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены судебных актов в любом случае, судом округа не установлено. Кассационная жалоба индивидуального Предпринимателя не подлежит удовлетворению..."

    Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.06.2009 по делу N А17-6129/2008

    "...Удовлетворяя исковые требования, арбитражный суд квалифицировал договор от 07.06.2007 N 42 как договор возмездного оказания услуг и исходил из незаключенности названного договора в связи с несогласованностью существенного условия о предмете договора, а также из недоказанности ответчиком факта оказания услуг на предъявленную и подтвержденную соответствующими доказательствами сумму.

    В договоре от 07.06.2007 N 42 отсутствуют данные, позволяющие определенно установить содержание и объем консультационных услуг и услуг по проведению исполнителем социологического опроса, также не имеется надлежащего документального подтверждения оказания таких услуг..."

    Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/6883-09 по делу N А40-53905/08-9-608

    "...Разрешая спор, суды установили, что между ответчиком (исполнителем) и истцом (заказчиком) заключен договор N МШЗМ-239/07 от 21 декабря 2007 г., с дополнительными соглашениями, в соответствии с которым исполнитель обязался отказаться от права аренды и оказать услуги по содействию в переоформлении заключенного между ОАО "Московский шинный завод" и ЗАО "Московский шинный завод "Континенталь" договора субаренды от 31 октября 2003 г. в договор аренды земельного участка под производственным корпусом "А", а истец обязался принять и оплатить вышеперечисленные услуги.

    Суды определили правовую природу договора, как договора возмездного оказания услуг и признали договор заключенным. Суды квалифицировали заключенный между истцом и ответчиком договор как договор возмездного оказания услуг, правовое регулирование которого предусмотрено главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Как указано в судебных актах перечень услуг, являющихся предметом спорного договора, содержится в пункте 1.1 договора, при этом сам перечень суды не излагают, но, как отмечено в решении, в этом перечне отсутствует подробное описание действий, которые должен совершить ответчик с целью выполнения принятых обязательств.

    Суды указывают, что в разделе 2 договора в редакции дополнительного соглашения от 31 января 2008 г. определен перечень документов, которые должны быть получены истцом в результате деятельности ответчика...

    По оценке апелляционного суда в этом разделе договора стороны конкретизировали те юридически значимые действия, которые ответчик должен совершить в целях достижения для истца полезного эффекта, имеющего потребительскую ценность и выраженного в предоставлении документов.

    Спецификой договора возмездного оказания правовых услуг, в частности, является то, что в соответствии с этим договором "совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности" направлено на отстаивание интересов услугополучателя в судах и иных государственных (юрисдикционных) органах, обязанных, как правило, принять решение в отношении заявленного требования. Поэтому интересы заказчика, зачастую не ограничиваясь предоставлением собственно правовых услуг исполнителем, заключаются в достижении положительного результата его деятельности (удовлетворение иска, жалобы, получение иного благоприятного решения), что выходит за предмет регулирования по договору.

    С учетом изложенного суд кассационной инстанции считает вывод судов о согласовании сторонами предмета договора и о заключенности договора возмездного оказания услуг без установления путем толкования договора по правилам статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации тех конкретных действий (деятельности), которые поручалось осуществить исполнителю, является необоснованным..."

    Постановление ФАС Поволжского округа от 02.04.2008 по делу N А57-9341/07-20

    "...Как видно из материалов дела, 01.03.2006 между МУП "ЕРКЦ г. Саратова" и МОФ "Идеология" заключен договор N 51/06, в соответствии с пунктом 1.1 которого МОФ "Идеология" (Исполнитель) принимает на себя обязательство оказывать по заданию МУП "ЕРКЦ г. Саратова" (Заказчик) консалтинговые услуги в области управления и информационного сопровождения в соответствии с потребностями и запросами Заказчика.

    За период с марта по ноябрь 2006 года подписаны акты сдачи-приемки работ по договору от 01.03.2006 N 51/06 на сумму 649900 руб., которая оплачена истцом ответчику, что подтверждается платежными поручениями.

    Оценив содержание договора от 01.03.2006 N 51/06, суды установили, что в нем не определен конкретный перечень услуг и работ. Акты сдачи-приемки выполненных работ, на которые МОФ "Идеология" ссылается как на доказательства подтверждения факта выполнения работ, не позволяют определить какие именно работы, услуги были оказаны ответчиком; сделать вывод о выполнении конкретных видов и объемов работ невозможно.

    Учитывая изложенное, суды пришли к обоснованному выводу о том, что договор от 01.03.2006 N 51/06 является незаключенным..."

    Постановление ФАС Уральского округа от 04.04.2006 N Ф09-2309/06-С5 по делу N А60-21568/05

    "...21.11.2003 стороны подписали договор N 127, в соответствии с условиями которого ОАО "Теплоизоляция" поручает ООО "Актис" выполнить работу по погашению задолженности с предприятиями согласно приложению в течение ноября - декабря 2003 г.

    Согласно п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре (п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

    Из содержания договора и приложения к нему не представляется возможным определить, что является предметом договора от 21.11.2003 N 127, какие именно конкретные действия или деятельность должен выполнить исполнитель по заданию заказчика. Следовательно, сторонами не достигнуто соглашение о предмете договора, в связи с чем договор от 21.11.2003 N 127 нельзя признать заключенным, оснований для взыскания долга и неустойки по названному договору у судов не имелось..."

    Постановление ФАС Уральского округа от 19.01.2006 N Ф09-4457/05-С6

    "...Как установлено судом, подписанный между сторонами договор является договором возмездного оказания услуг.

    Согласно материалам дела, предметом спорного договора является выполнение работ по проверке долгов "ответчика" за период с 01.08.2002 по 31.12.2004. Наименование "ответчика" в договоре не указано, конкретные действия или деятельность, которые должен выполнить исполнитель по заданию заказчика, сторонами не определены, таким образом, сторонами не достигнуто соглашение о предмете договора. Следовательно, договор от 09.12.2004 N 99 является незаключенным..."

    Наименование договора Предмет договора Где законодательно прописано
    Купля-продажа Полное наименование и количество покупаемого (продаваемого) товара ГК РФ ст.465, 455 (п.3)
    Купля-продажа недвижимости Наименование и точные характеристики (позволяющие точно идентифицировать объект недвижимости), количество ГК РФ ст.554
    Поставка Полное наименование товара, его количество ГК РФ ст.465, 455 (п.3)
    Мена Полное наименование, количество ГК РФ ст.465, ст.567 (п.2), ст.455 (п.3)
    Дарение Вещь или имущественное право, освобождение от имущественной обязанности ГК РФ ст.572 (п.1)
    Аренда Наименование имущества, количество
    Аренда недвижимости Недвижимость с точными идентификационными характеристиками ГК РФ ст.607 (п.3)
    Лизинг Идентификационные данные передаваемого в лизинг имущества ГК РФ ст.607 (п.3), ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» ст.15 (п.3)
    Возмездное оказание услуг Конкретное наименование оказываемой услуги ГК РФ ст.779 (п.1)
    Подряд Вид выполняемой работы, а также сроки начала и окончания работы ГК РФ ст.702 (п.1)
    Перевозка Действия по перевозке груза из пункта отправления в пункт назначения
    Транспортная экспедиция Услуги, которые связаны с грузоперевозкой
    Займ Сумма займа (в денежном выражении), имущество ГК РФ ст.807 (п.1)
    Кредит Сумма в денежном выражении
    Факторинг Денежное требование, которое уступается
    Банковский вклад Сумма в денежном выражении
    Банковский счет Условия, по которым предоставляется банковский счет
    Хранение Наименование товара и его количество
    Страхование Объект страхования в виде имущества или имущественного интереса
    Поручение Поручаемые юридические действия
    Комиссия Сделки, которые совершает комиссионер
    Агентский Действия юридические или любые другие
    Коммерческая концессия Имущество, которое передается в доверительное управление
    Залог Наименование имущества, его количество и оценка в денежном эквиваленте
    Ипотека Наименование недвижимого имущества, его местонахождение, подробное описание и денежная оценка
    Поручительство Обеспечиваемое обязательство
    Простое товарищество Описание совместной деятельности
    "
    Включайся в дискуссию
    Читайте также
    Как составить и направить должнику претензию по расписке Образец претензии по долговой расписке
    Порядок составления искового заявления
    Доп согл о расторжении дополнительного соглашения